Статьи
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАСЛЕДОВАНИИ
В повседневной жизни люди постоянно сталкиваются с различными сложными ситуациями и нередко испытывают затруднения в их разрешении из-за недостатка знаний и компетентности.
Помогают разрешить проблемы представители любой юридической профессии, но есть вид юридической помощи, которую могут оказать только нотариусы - оформление наследства.
Вопросы наследования постоянно рассматриваются в СМИ, но интерес к этой теме не ослабевает, так как меняется жизнь, появляются новые виды собственности, увеличивается разнообразие состава имущества у граждан, меняются отношения между гражданами и различными структурами и организациями, обновляется законодательство и, естественно, изменяются и права наследования.
С 01 марта 2002 года вступил в силу и действует новый Гражданский кодекс Российской Федерации, содержащий много измененных и вновь введенных правил о наследовании, поэтому закон о наследовании должен стать «настольной книгой» каждого мыслящего гражданина, желающего, чтобы его имущество, бизнес и права перешли после его смерти в руки близких или надежных людей.
В серии публикаций представители Орловской областной нотариальной палаты расскажут Вам о том, что такое наследование и наследство, кто такие наследники, как можно получить наследство или отказаться от него и кто и где оформит Ваши наследственные права.
Как говорил Сенека, долог путь поучений и краток и успешен путь примеров. Поэтому мы постараемся изложить Вам сложные вопросы наследования простым и доступным языком.
Что необходимо знать о наследовании и наследстве.
Эта статья - памятка для граждан.
Законы обычно написаны сложным и тяжелым юридическим языком, поэтому цель публикации – помочь Вам разобраться в законодательстве и в Вашей ситуации.
Наследование сопутствует существованию человеческого общества с незапамятных времен. В России, как и в других странах, история развития наследственных отношений всегда отражала историю развития государства и утвердившихся в нем социально-экономических условий.
В настоящее время в России право наследования гарантируется и охраняется государством и Конституцией РФ, в которой указано на равноправие граждан в области наследственного права.
Наследование – это переход прав собственности на имущество и иные вещи и переход имущественных прав и обязанностей, принадлежащих умершему человеку, к его наследникам, после его смерти.
Умерший гражданин, чье имущество на законных правах переходит к наследникам, называется наследодатель.
Комплекс принадлежащих наследодателю на момент смерти вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, носит название «наследство». Лица, к которым переходит наследство, называются наследниками. То есть, наследование возникает в случае: смерти какого-либо лица и при наличии у него имущества, имущественных прав или неисполненных обязанностей.
Часто от посетителей нотариальных контор приходится слышать фразу: "Какое наследственное имущество? У умершего есть только вклад, дача и т.п."
Знайте, наследство – это все имущество и все права и обязанности, которые возникли при жизни наследодателя и принадлежали ему на момент смерти. Это, например, вещи: недвижимые (земельные участки, дома, квартиры, садовые домики, гаражи, самолеты, морские суда и яхты) и движимые (автомашины, мотоциклы, деньги, ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия, книги, оружие, предметы домашней обстановки и обихода); это имущественные права: право на денежные средства в банках, право пожизненного наследуемого владения земельными участками, право на принятие наследства, право на причитающиеся наследодателю при жизни, но недополученные им на момент смерти средства (пенсия, заработная плата, стипендия, пособие по социальному страхованию и другие причитающиеся наследодателю выплаты.); это имущественные обязанности наследодателя, то есть его долги и денежные обязательства перед кредиторами.
Не входят в состав наследства и не переходят к наследникам лишь личные неимущественные права и нематериальные блага, неразрывно связанные с личностью наследодателю, например: право наследодателя на получение алиментов от кого-либо, или его обязанность выплачивать алименты кому-либо, или право наследодателя на получение возмещения причиненного жизни или здоровью и то, что конкретно не допускается законом (например, государственные награды).
Таким образом, существует актив наследства - вещи и имущественные права наследодателя, и пассив наследства - обязанности наследодателя. При этом доли всех имеющихся наследников по закону являются равными как в активе, так и в пассиве.
Из вышесказанного следует, что к наследникам переходят и права, и обязанности наследодателя, и наследники обязаны отвечать по долгам наследодателя. Успокоить может лишь указание в законе на то, что обязанности наследников по долгам наследодателя исполняются только в размере получаемой суммы наследства.
Открытие наследства – время и место
Наследство открывается со смертью гражданина или в случае объявления его умершим.
Днем открытия наследства считается день смерти гражданина, указанный в свидетельстве о смерти. Если гражданин объявляется умершим в судебном порядке, то днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Именно со дня открытия наследства наступают все правовые последствия наследования: течение 6-месячного срока для принятия наследства, определение круга наследников и их прав на наследство, установление состава наследственного имущества.
Новый Гражданский кодекс с 2002 года ввел новое положение: граждане, умершие одновременно, в один календарный день, не наследуют друг против друга. После смерти каждого из них открывается наследство и принадлежащее каждому из наследодателей имущество передается их наследникам.
Например, в автоаварии одновременно, в 23 часа, погибли отец Иван и сын Игорь. У отца Ивана осталась супруга, у сына Игоря дочь. Отец Иван имел квартиру и автотранспорт. Сыну Игорю принадлежал гараж. Имущество отца Ивана получит его супруга, имущество сына Игоря перейдет полностью к его дочери.
Очень важны положения о месте открытия наследства. Ведь у наследодателя может быть различное имущество и несколько претендующих на него наследников. Например, наследодатель Сергей жил и умер в г. Орле. Ему принадлежали квартира в г. Москве, гараж в г. Орле и денежные вклады в банке г. Липецка. На наследство претендуют жена наследодателя, проживающая с ним в г. Орле и сын, проживающий в Украине. Как быть?
Закон четко указывает, что наследство оформляется по месту открытия наследства.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Это то место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал в России. Во избежание недоразумений в нотариальной практике России местом открытия наследства признается место последней постоянной регистрации наследодателя.
Нередки случаи, когда наследодатель не имел постоянного места жительства на территории РФ, тогда местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, принадлежащего умершему или его наиболее ценной части, если имущество разнообразно.
Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет и граждан, находящихся под опекой, считается место жительства соответственно их родителей, усыновителей или опекунов.
Где оформить наследство
Вышеприведенный пример с проживающим и умершим в г. Орле гражданином Сергеем вызывает вопрос, который наиболее часто слышат нотариусы не только в нашей области – где оформить наследство?
В России оформление прав наследования - прерогатива нотариусов, специалистов, наделенных государством законными полномочиями защитить Ваши права и от имени государства, выдать удостоверяющий эти права документ – свидетельство о праве на наследство.
Во избежание случаев открытия нескольких наследственных дел по заявлениям разных наследников и выдачи нескольких свидетельств о праве на наследство на одно и то же имущество разным лицам (как в нашем примере, причем, нередко ни один из наследников не сообщает о наличии других наследников), следовательно, и для предотвращения судебных споров, оформлением наследственных дел после каждого конкретного умершего человека занимается определенный нотариус.
В Орловской области права наследования оформляются по территориальному признаку, то есть, по месту постоянного проживания наследодателя (адресу) - за каждым нотариусом закреплено определенное количество улиц г. Орла (в районах - населенных пунктов). Узнать инициалы "своего нотариуса" и режим приема можно в любой нотариальной конторе области или в Орловской областной нотариальной палате, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Горького, 28. Телефоны ООНП: 43-18-24 и 76-23-07.
Необходимо разъяснить, что сами заявления о принятии наследства или об отказе от наследства можно оформить у любого нотариуса как в России, так и в консульстве за пределами России и в администрации поселения, но эти заявления должны быть поданы или отправлены по почте в срок до 6 месяцев только "своему нотариусу".
Кто может стать наследником?
Наследование осуществляется по завещанию и по закону, то есть за оформлением наследства могут обратиться граждане, указанные в завещании наследодателя или в законе – Гражданском кодексе РФ.
Закон на первое место ставит волю наследодателя, т.е. наследование по завещанию. В первую очередь выполняется волеизъявление наследодателя, направленное на определение судьбы его имущества после смерти. Кстати, существует объявленная законом свобода завещания, то есть Вы можете составить завещание в пользу любого физического или юридического лица без чьего-либо согласия. Но обширная тема составления завещания – это предмет особой беседы.
Наследование по закону наступает тогда, когда:
- отсутствует завещание либо завещание составлено не на все имущество,
- завещание признано судебным решением недействительным,
- указанный в завещании наследник отказался от наследования по завещанию,
- наследодатель лишил наследника наследства,
- имеются обязательные наследники.
Надо знать и тот факт, что не исключается и случай одновременного наследования по завещанию и по закону. В нотариальной практике это довольно частое явление.
Обещанный пример: Наследодатель Иванов завещал сыну автомашину, не упомянув в завещании о судьбе другого имеющегося имущества (квартира и гараж). Наследодатель имел других близких родственников – жену и дочь. В данной ситуации нотариус оформит права сына по завещанию на автомобиль, квартиру и гараж в равных долях, по 1/3 доле каждый, получат наследники по закону – жена, дочь и сын (который является одновременно наследником и по завещанию и по закону).
Следует уточнить, что при наследовании по завещанию назначение наследников и распределение между ними имущество зависит исключительно от воли завещателя, при наследовании по закону все имущество наследодателя делится в равных долях между перечисленными в законе лицами в соответствии с установленной очередностью.
Общее определение наследника мы уже дали – это лицо, к которому после смерти наследодателя переходит его имущество, права и обязанности. Юридическое определение наследника дает ст. 1116 Гражданского кодекса РФ: к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Физические лица могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть существующие на день открытия наследства юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
При отсутствии наследников по завещанию и по закону наследником на выморочное имущество является Российская Федерация, то есть государство также может быть наследником и по завещанию и по закону.
С 2002 года закон значительно расширил круг наследников по закону, установив вместо существующих ранее двух восемь очередей наследников. Очевидно, это сделано с целью обеспечения охраны личной собственности граждан и защиты их интересов.
Наследниками являются не только супруг и родители наследодателя (1 очередь), его братья и сестры и дедушки и бабушки (2 очередь), но и тети и дяди наследодателя, прадедушки и прабабушки, двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные тети и дяди, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, и иждивенцы наследодателя.
Мы перечислили прямых наследников по закону.
Но всегда и у всех посетителей нотариальных контор возникает закономерный вопрос: а где же самые любимые наследники-внуки, а также племянники и племянницы и двоюродные братья и сестры.
Не надо волноваться, они тоже объявлены законными наследниками каждый в пределах своей очереди: внуки - 1 очередь, племянники - 2 очередь и двоюродные братья и сестры - 3 очередь, но они наследуют по праву представления, то есть только тогда, когда их родители, прямые наследники по закону, умерли или до открытия наследства или одновременно с наследодателем.
Обещанный пример: Умер в 2008 году гражданин А. Его сын Б умер в 2004 году, оставив маленькую дочь Елену (внучку А). Елена будет наследовать в 2008 году после смерти дедушки А. его имущество, которое получил бы ее отец (сын А), если бы он был жив.
Также с племянником. Он может стать наследником, если к моменту смерти тети/дяди (наследодателя) не будет в живых его родителя - сестры или брата наследодателя. То же самое и с двоюродным братом и сестрой - они могут стать наследниками, если к моменту смерти наследодателя не будет в живых их родителей - дядь и теть наследодателя.
Наследниками могут быть не только кровные родственники. Закон приравнивает к родственникам по происхождению усыновленных детей и их потомство, с одной стороны и усыновителей и их родственников, с другой стороны, которые также могут быть наследниками по закону.
Видно, какой большой круг наследников. Но не надо беспокоиться, что вся эта громадная рать наследников придут к нотариусу и будет делить на всех наследственное имущество.
Призываются наследники по закону к наследованию в порядке очередности, то есть наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очереди или они не приняли наследство, лишены наследства или отказались от него.
Наследники по закону наследуют в равных долях в рамках своей очереди. Исключение существует лишь только для наследников по праву представления — поскольку право представления перешло к ним от их родителей, то такие наследники делят между собой только долю, которая причиталась бы их умершему родителю.
Пример: после смерти гр. Седова наследниками по закону являются его жена, его сын и 3 внуков (дети его дочери, умершей за год до его смерти). Наследство в данной ситуации будет распределено следующим образом: 1/3 доля - жене, 1/3 доля - сыну и 1/3 доля поровну, то есть по 1/9 доле каждому - внукам, детям умершей ранее дочери.
И еще есть группа наследников, которые наследуют по закону всегда вместе и наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию. Это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Для нотариуса факт иждивения может быть подтвержден, в силу не совсем бесспорного характера этого статуса, только судебным решением.
Вывод напрашивается сам собой, не правда ли? Если Вам не все равно, кто будет наследовать Ваше имущество и в каких долях, позаботьтесь заранее и составьте завещание на тех же любимых внуков, племянников и двоюродных братьев и сестер.
Свобода завещания ограничена лишь правилами об обязательной доле в наследстве.
Из наследников по закону законодатель выделил особую группу наследников, которые наследуют всегда независимо от содержания завещания или согласия других наследников, не менее ½ доли от той, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (если бы не было завещания). Их исчерпывающий перечень дан в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, это: несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные дети, супруг и родители наследодателя и его нетрудоспособные иждивенцы.
Наследством занимаются наследники.
Часто нотариусы слышат вопрос: а как лучше наследовать — по закону или по завещанию? Сразу надо сказать - един и порядок оформления наследства и сроки.
Но для того, чтобы наследовать, надо наследство принять. Срок для принятия установлен законом четко - в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (напоминаем – день смерти) наследник должен определиться в своей позиции: будет ли он принимать наследство или откажется от перспективы стать собственником чужого имущества.
Существует 2 способа принятия наследства: либо путем подачи письменного заявления нотариусу по месту открытия наследства (напоминаем – последнее место жительства), либо совершение определенных действий по фактическому принятию наследства. При первом пути Вы сможете направить нотариусу заявление о принятии наследства или об отказе даже по почте, но при этом соблюдайте условие – Ваша подпись на этом заявлении должна быть обязательно засвидетельствована нотариусом или уполномоченным законом лицом (например, в Администрации поселения).
В практике чаще всего наследство принимается фактически, то есть, наследники совершают действия, свидетельствующие о желании и заинтересованности в получении наследственного имущества. Считается, что наследник принял наследство фактически, если он проживает совместно с наследодателем, принимает меры по сохранности имущества и пользуется наследственным имуществом, оплачивает долги наследодателя, производит расходы на похороны наследодателя и на содержание его имущества, уплачивает коммунальные услуги и налоги за имущество наследодателя и т.п. Эти действия обычно подтверждаются документально – справками из жилищно-коммунальных органов или Администраций поселений, домовой книгой со штампом о регистрации наследодателя и Вас в жилом доме, квитанциями и т.п.
Конечно, пропуск 6-месячного срока для принятия наследства не погашает само Ваше право на наследство, но создаст лишние хлопоты и проблемы по необходимости обращения в суд для восстановления пропущенного срока. Либо Вам потребуется письменное согласие иных наследников, уже обратившихся к нотариусу.
Запомните - отказ от наследства бесповоротен и безусловен.
В течение 6-месяцев со дня смерти наследодателя Вы можете отказаться от наследства в пользу других наследников по закону или по завещанию или без указания конкретных лиц. Если Вы уже подали нотариусу заявлении о желании принять наследство, в течение оставшегося 6-месячного срока вы можете изменить свои намерения и подать нотариусу новое заявление об отказе от наследства (это новшество установил Гражданский кодекс с 01 марта 2002 года).
Причем, даже если Вы фактически приняли наследство (например, совместно проживали с наследодателем), и по истечении 6-месячного срока Вас могут признать отказавшимся от претензий на наследство и от прав на него по Вашему заявлению.
Но закон установил жесткое правило - отказ от наследства не может быть впоследствии изменен и взят обратно. Единственный вариант - судебный, только придется доказывать в суде свою некомпетентность или неспособность руководить своими мыслями и действиями.
Закон запрещает также частичный отказ от наследства, то есть вы не можете отказаться от прав на квартиру и принять автомобиль. Не допускается отказ с оговорками или под условиями, например, Вы хотите, чтобы впоследствии принявший наследство наследник продал квартиру и купил Вам автомашину.
Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по 2 основаниям, например по закону и по завещанию, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по завещанию и принять наследство по закону.
Напоминаем основное положение в наследовании - универсальное правопреемство. Эта сложная конструкция означает , что все имущество (вещи, права и обязанности) переходит к наследникам как единое целое и в один и тот же момент. Наследство считается принадлежащим наследнику с момента его открытия, то есть, со дня смерти наследодателя.
В соответствии с законом, по истечение 6-месячного срока со дня смерти наследодателя нотариус, по заявлению наследников, выдает свидетельство о праве на наследство.
Отношения между наследниками могут быть различные, поэтому свидетельство о праве на наследство выдается каждому наследнику отдельно, на причитающуюся ему долю, во время его обращения к нотариусу. Свидетельство может быть выдано в разные сроки на каждый вид имущества отдельно по мере представления необходимых документов.
В случае выявления после получения свидетельства о праве на наследства иного имущества, на него выдается дополнительное свидетельство.
Не надо волноваться по поводу сроков получения свидетельства оправе на наследство. Закон устанавливает ограничение в 6 месяцев только для принятия наследства, получить же свидетельство о праве на наследство можно в любое время по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя, даже через несколько лет.
В порядке исключения при наследовании как по закону, так и по завещанию, закон устанавливает возможность получения свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячного срока со дня смерти наследодателя. Но это возможно только в том случае, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что отсутствуют иные, кроме обратившихся, наследники. Это редкий случай в нотариальной практике .
Мы ознакомили Вас с основными понятиями наследования. Но имеются много тонкостей и особенностей законодательства, регулирующих порядок приращения наследственных долей, прав супругов на общее наследственное имущество, исчисления обязательной доли в наследстве, составления и исполнения завещания, перехода прав на принятие наследства, раздела наследственного имущества.
Эти сложные вопросы должны быть темой отдельных публикаций.
Если у Вас случилось печальное событие - обращайтесь к нотариусу, который по территориальности будет оформлять Ваши наследственные права. Специалист, ежедневно профессионально занимающийся ведением многих наследственных дел, разъяснит Вам все нюансы и положения действующего законодательства о наследовании.
Президент Орловской областной нотариальной палаты
Заслуженный юрист РФ
Э.С.Псарева
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ В РАЗЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ -ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Вопросы наследования интересны всегда, но не всегда достаточно четко и подробно законодатель регулирует порядок оформления и подтверждения наследственных прав, особенно на отдельные специфические виды наследственного имущества, некоторые из которых выделены в Гражданском кодексе в отдельную 65 главу, например: права участников акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, денежные средства в кредитных учреждениях, земельные участки и доли, оружие, награды, полученный от государства на льготных условиях автотранспорт, авторские права и т.п.
В последнее время стала очень актуальна для граждан и нотариусов проблема оформления наследственных прав, связанных с предпринимательской деятельностью наследодателей – акционеров и учредителей различных фирм в виде Обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО).
Само оформление наследства на акции в акционерных обществах и долю уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью проблем не вызывает, так как осуществляется на общих основаниях.
Для оформления наследственных прав на принадлежащие наследодателю акции наследник должен представить нотариусу по месту оформления наследства выписку из реестра акционеров (или справку установленного образца) и акт оценки профессионального оценщика о стоимости акций котирующихся на рынке ценных бумаг (то есть акций, востребованных на бирже). Если наследуются акции мелких организаций, нотариус принимает от наследников только выписку из реестра акционеров, где указана номинальная стоимость акций.
Для оформления доли Уставного капитала участника ООО нотариусу необходимо представить копии учредительных документов ООО (главное - Устав ООО, в котором прописаны условия перехода прав бывшего участника его наследникам) и справку о действительной стоимости доли участника ООО, исчисленной из чистых активов ООО на момент смерти участника ООО.
Дело в том, что доля в Уставном капитале ООО - это не имущество в натуре, а право требования к обществу, в том числе и право на участие в предпринимательской деятельности общества. В Уставе общества обычно указано, требуется ли согласие остальных участников общества на принятие наследников в состав участников ООО или не требуется. В зависимости от согласия участников общества наследник получает или право стать участником общества вместо наследодателя или денежный эквивалент стоимости (действительную стоимость) доли наследодателя в обществе либо соответствующую доле часть имущества общества.
Трудность для наследника состоит в другом - в управлении наследственным имуществом.
По общему правилу, наследство признается принадлежащим наследнику со дня его открытия (т.е. со дня смерти наследодателя) и к принявшему наследство лицу переходят все права и обязанности наследодателя. Следовательно, наследник приобретает право самостоятельно владеть и пользоваться этим имуществом. Но до выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство наследник не может распоряжаться наследственным имуществом в связи с отсутствием у него правоподтверждающих документов. То есть, наследство фактически принято, но юридически (документально) права не оформлены.
Представьте частую, к сожалению, ситуацию: умер гражданин Сычев, он был единственным учредителем и владельцем фирмы ООО "Авангард", занимающейся строительным бизнесом. Имеется несколько наследников по закону: мать, супруга и 2-х летний сын и 20-летняя дочь от первого брака. Все банковские выплаты и активная деятельность фирмы прерваны со смертью "хозяина" фирмы. Наследники обращаются к нотариусу с извечным вопросом: что делать?
Именно для обеспечения нормального производственного процесса работы фирмы, сохранности наследственного имущества и грамотного им распоряжения в этот период до получения свидетельства о праве на наследство, законодатель предусмотрел новый институт – доверительное управление наследственным имуществом.
Несмотря на довольно широкое распространение, этот вопрос недостаточно законодательно урегулирован и вызывает сложности как у наследников, так и у нотариусов. Тем не менее, нотариальная практика складывается определенным образом и основные положения наследникам нужно знать.
Где оформить?
Учредителем доверительного управления наследственным имуществом являются исполнитель завещания (если имущество завещано и в завещании указан конкретный исполнитель завещания) или нотариус.
В основном договор доверительного управления наследственным имуществом заключает в интересах наследников нотариус – в рамках оформления и ведения наследственного дела. Поскольку закон не предусматривает заключение договора по инициативе самого нотариуса, с заявлением об учреждении доверительного управления к нотариусу должны обратиться заинтересованные лица, на которых возложено бремя заботы о сохранности наследственного имущества: наследники умершего, исполнитель завещания, органы опеки и попечительства, органы местного самоуправления.
Если имущество завещано и назначен исполнитель завещания, нотариус согласовывает вопрос об учреждении доверительного управления с исполнителем завещания. Гражданский кодекс РФ не устанавливает требования о необходимости согласования со всеми известными наследниками данного вопроса, но нотариальная практика складывается таким образом, что нотариусы стараются получить согласие ото всех известных им наследников для согласования кандидатуры доверительного управляющего и предотвращения в будущем судебных споров.
Возникает часто вопрос - может ли нотариус учредить доверительное управление наследственным имуществом, если наследники уже подали заявление о вступлении в наследство и тем самым выразили готовность принять все права и обязанности умершего собственника имущества? Ст. 21 Федерального закона от 08.12.1998г. № 214-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" устанавливает, что права умершего участника ООО осуществляются, а его обязанности исполняются Управляющим, которого назначает нотариус, но до принятия наследниками наследства.
Нотариальная практика опять же пошла по пути принятия от наследников заявлений об учреждении доверительного управления и при наличии заявлений о принятии наследства. Это обусловлено как необходимостью обеспечения сохранности наследственного имущества, так и тем фактом, что окончательно круг всех имеющихся наследников определяется по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя).
Пусть Вас не удивляет факт, если нотариус потребует согласие органа опеки и попечительства для заключения договора доверительного управления наследственным имуществом, если среди наследников значится несовершеннолетний, так как этот вопрос в практике решается неоднозначно. Заключение договора доверительного управления наследственным имущество не влечет перехода прав собственности и сам по себе договор не является сделкой по отчуждению имуществом несовершеннолетнего, когда ГК РФ предусматривает наличие письменного предварительного согласия органа опеки и попечительства. Но, рассматривая этот вопрос через призму ответственности нотариуса и доверительного управляющего, логичнее истребовать подобное разрешение органа опеки и попечительства при возмездном характере договора доверительного управления, то есть, когда предусматривается фактическое вознаграждение доверительному управляющему, которое выплачивается за счет наследственного имущества.
Особенности заключения
Нередко наследники просят нотариуса принять меры по охране наследственного имущества в виде имущества ООО и произвести его опись. Учитывая, что в рассматриваемом нами случае наследственным имуществом является идеальная доля Уставного капитала в ООО (100% или иная) и свидетельство о праве на наследство нотариус будет выдавать именно на долю Уставного капитала (фактически принадлежащее ООО имущество не является наследственной массой, оно так и числится за ООО), производить опись имущества нецелесообразно и бессмысленно.
Хотя в иных случаях закон предусматривает возможность проведения описи наследственного имущества по заявлению заинтересованных лиц (банковские ячейки, имущество в квартирах наследодателей и т.п.).
Следует знать, что, в случае отсутствия наследования по завещанию (соответственно, когда не назначен исполнитель завещания) нотариус самостоятельно принимает решение о необходимости учреждения доверительного управления как такового, сроке доверительного управления и кандидатуре управляющего.
В законе указан открытый перечень имущества, в отношении которого может быть оформлено доверительное управление: предприятие, доля в Уставном капитале ООО, ценные бумаги, исключительные права, строения, подсобные хозяйства (зерно, скот, птица и т.п.). Но целью передачи имущества в доверительное управление является, в соответствии с законом, не преумножение и извлечение выгоды из наследственного имущества, а его сохранность, и именно это факт является определяющим признаком при принятии решения нотариусом о необходимости учреждения доверительного управления. Так, например, не могут быть предметами доверительного управления денежные средства на счетах в банках или автотранспортные средства, или сданная в аренду квартира, так как они всегда сохраняются в неизменном виде как объект наследования к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство, а вот доля в Уставном капитале ООО требует управления всегда.